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刑事審判參考觀點集成之故意殺人篇(十)

 司法小曹王小明 2016-04-11

九十一、趙新正故意殺人案——如何認(rèn)定“已準(zhǔn)備去投案”和“正在投案途中”。[811]

 

“準(zhǔn)備去投案”需要一定的行為予以體現(xiàn)。在該情形中,行為人雖然尚未實施直接的、實際的投案行為,但并不意味著行為人不實施任何行為?!皽?zhǔn)備去投案”不僅是一種心理活動,還必須為投案進行了“安排或籌劃”。而“安排或籌劃”必須通過行為人實施一定的行為得以體現(xiàn),因為抽象的心理活動不僅沒有法律意義,在客觀上也無法查實。只有具體的、現(xiàn)實的行為才能夠成為“準(zhǔn)備去投案”的證據(jù),如正在實施了解投案對象或者場所路線、為投案準(zhǔn)備交通工具等行為時被抓獲,這些情況一經(jīng)查實,即可認(rèn)定為“準(zhǔn)備去投案”?!按_已準(zhǔn)備”與“確曾準(zhǔn)備”有本質(zhì)的區(qū)別。舉例而言,犯罪嫌疑人確曾為投案實施了一定的準(zhǔn)備行為,但是準(zhǔn)備的時間與被抓獲的時間間隔較長,行為人猶豫不決,遲遲不實施實質(zhì)的投案行為,甚至在準(zhǔn)備投案之后反悔。我們認(rèn)為,這種情況不能認(rèn)定為“確已準(zhǔn)備去投案”。因為《解釋》將“確已準(zhǔn)備去投案”規(guī)定為“自動投案”的一種情形,主要是考慮到可能存在犯罪嫌疑人確實已經(jīng)實施了投案的準(zhǔn)備行為,但尚未直接投案時就被抓獲的情況,即只是因為準(zhǔn)備投案的行為與抓捕行為之間存在巧合,導(dǎo)致犯罪嫌疑人未能按照自己的設(shè)想完成投案行為。在該情況下,歸案并不違背犯罪嫌疑人的真實意愿。質(zhì)言之,“確已準(zhǔn)備去投案”具備自動投案內(nèi)在要求的主動性。相反,如果犯罪嫌疑人在準(zhǔn)備投案之后猶豫不決,遲遲不實施投案行為,表明其心理上尚未準(zhǔn)備好自動投案,甚至在心理上發(fā)生變化,由最初的自愿投案變成不愿投案,從而失去了自動投案的主動性。因此,在司法實踐中有必要嚴(yán)格區(qū)分“確曾準(zhǔn)備”與“確已準(zhǔn)備”。從時間進程分析,“確曾準(zhǔn)備”阻斷了投案的自動性,因而不能認(rèn)定為自動投案。當(dāng)然,如果犯罪嫌疑人確在積極準(zhǔn)備投案,但準(zhǔn)備行為因客觀原因而未能完成,如因較長時間內(nèi)未聯(lián)系上投案機關(guān)或者交通工具不具備而沒有及時前去投案,則不影響自動投案的認(rèn)定。

 

九十二、胡金亭故意殺人案——如何理解刑法第四十九條“以特別殘忍手段致人死亡”。[830]

 

1.如何理解刑法第四十九條第二款中“以特別殘忍手段致人死亡”的規(guī)定?

 

有觀點認(rèn)為,刑法第四十九條第二款關(guān)于“以特別殘忍手段致人死亡”的除外規(guī)定范圍太小,應(yīng)當(dāng)擴大為“情節(jié)特別惡劣”。即對老年人犯罪是否適用死刑,除了要考慮犯罪行為是否特別殘忍之外,還應(yīng)當(dāng)綜合考慮主觀惡性和人身危險性等因素,而不應(yīng)僅憑手段殘忍致人死亡這一情節(jié)作出判決。我們認(rèn)為,“以特別殘忍手段致人死亡”僅僅是“情節(jié)特別惡劣”的情形之一,“情節(jié)特別惡劣”涵蓋的范圍更廣。如果將“以特別殘忍手段致人死亡”替換為“情節(jié)特別惡劣”,無疑擴大了已滿七十五周歲的老年人適用死刑的限制范圍,有違刑法第四十九條第二款的立法初衷。

 

2.對審判時已滿七十五周歲的老年人犯罪能否適用無期徒刑?在判決時當(dāng)如何引用刑法第十七條之一與第四十九條第二款的規(guī)定?

 

本案中,二審法院在認(rèn)定被告人胡金亭犯罪手段不屬于“以特別殘忍手段致人死亡”的同時,綜合本案具體犯罪事實和各種犯罪情節(jié),認(rèn)為胡金亭所犯罪行嚴(yán)重,對其不適用從輕或者減輕處罰,從而對其判處無期徒刑是正確的。由于刑法第十七條之一的規(guī)定可以延伸出適用從輕或者減輕處罰和不適用從輕或者減輕處罰的可能,故二審判決同時引用刑法第十七條之一和第四十九條第二款的規(guī)定,是規(guī)范、妥當(dāng)?shù)摹?/span>

 

九十三、李國仁故意殺人案——殺人后主動報警表示投案,等待抓捕期間又實施犯罪的,能否認(rèn)定為自首。[831]

 

我們認(rèn)為,對于后罪與所自首之罪不屬同種罪行,且兩罪在事實上、法律上無密切關(guān)聯(lián)能否認(rèn)定成立自首,主要應(yīng)當(dāng)從時間條件上進行認(rèn)定。自動投案的時間性要求意味著犯罪嫌疑人一旦實施了投案的行為,就不能繼續(xù)實施犯罪。如果犯罪嫌疑人在其打電話表示投案后,還繼續(xù)實施犯罪,表明其主觀上并未徹底放棄和終止繼續(xù)犯罪的意圖,缺乏自愿將自己置于司法機關(guān)的控制之下接受審查和裁判的主觀意愿,不屬于自動投案,不具備自首的本質(zhì)特征,不構(gòu)成自首。

 

九十四、韋風(fēng)強奸、故意殺人案——被害人因躲避強奸在逃離過程中失足落水,行為人未實施救助,導(dǎo)致被害人溺水死亡的事實是認(rèn)定為強奸罪的加重情節(jié)還是單獨認(rèn)定為故意殺人罪。[834]

 

以犯罪構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定罪數(shù)形態(tài)是我國刑法理論界的通說觀點,也是實務(wù)界的通行做法。行為符合一個犯罪構(gòu)成的,成立一罪;行為符合數(shù)個犯罪構(gòu)成的,成立數(shù)罪?;谶@一原則,結(jié)合本案事實,我們認(rèn)為,本案被告人韋風(fēng)的行為具備強奸罪和故意殺人罪兩個罪的構(gòu)成要件,應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)不作為犯罪理論,先行行為造成法益侵害現(xiàn)實危險的,行為人均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)避免危險實際發(fā)生的法定義務(wù),如果行為人不積極履行救助義務(wù),就構(gòu)成刑法中的不作為犯罪。本案中,韋風(fēng)因為先前置李某于危險境地的行為,使其負(fù)有刑法意義上的“保證人”義務(wù),即在李某落入水中時,韋風(fēng)負(fù)有采取有效措施救助李某的特定義務(wù)。韋風(fēng)不履行這一特定的“保證人”義務(wù),未采取任何措施救助被害人,最終導(dǎo)致李某溺水身亡,其行為違反了刑法的命令性規(guī)范,應(yīng)當(dāng)受到刑法的否定性評價,構(gòu)成不作為的故意殺人罪。

 

九十五、陳志故意殺人、劫持汽車案——殺人后劫車逃跑的行為如何定性。[866]

 

在涉及劫車犯罪時,搶劫罪與劫持汽車罪比較容易混淆。兩罪有相同之處:如行為人主觀上都是出于故意,客觀上都表現(xiàn)為暴力、脅迫或者其他方法控制車輛。同時,兩罪也有明顯的區(qū)別,主要體現(xiàn)在:

 

第一,搶劫罪的行為人有非法占有所劫車輛的目的,即“劫取”;而劫持汽車罪的行為人沒有非法占有所劫車輛的目的,行為人一般只是為了臨時控制汽車按自己意圖行駛,即“劫持”。正確理解和把握“劫取”與“劫持”的區(qū)別是本案定性的關(guān)鍵。劫取,是指通過暴力、脅迫等手段取得,有非法占有的含義;劫持,是指通過暴力、脅迫等手段要挾、挾持,并無非法占有的含義。第二,搶劫罪作為刑法第五章侵犯財產(chǎn)罪中的犯罪,侵害的是公私財物的所有權(quán)和特定公民的人身健康權(quán);而劫持汽車罪作為刑法第二章危害公共安全罪中的犯罪,危害的是公共安全,如交通運輸安全和不特定人的人身、財產(chǎn)安全。

 

九十六、杜某故意殺人案——如何把握“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑”。[877]

 

綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實排除合理懷疑,要求由證據(jù)得出的結(jié)論為唯一結(jié)論,否則就未能達(dá)到“證據(jù)確實、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑”,是“證據(jù)確實、充分”的必要條件。對于犯罪事實,“合理懷疑”是指以證據(jù)、邏輯和經(jīng)驗法則為根據(jù)的懷疑,即案件存在被告人無罪的現(xiàn)實可能性。沒有根據(jù)的懷疑,以及對與犯罪無關(guān)事實的合理懷疑,不影響對犯罪事實的認(rèn)定?!昂侠響岩伞钡拇嬖冢馕吨勺C據(jù)得出的結(jié)論不具有唯一性。審查刑事案件證據(jù),需要在審查證據(jù)客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性的基礎(chǔ)上,對全案證據(jù)進行綜合分析。

 

九十七、黃某故意殺人案——在故意殺人案件中如何認(rèn)定證據(jù)是否達(dá)到“證據(jù)確實、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)以及對可能判處死刑的案件依法作出無罪判決對刑事審判工作具有哪些示范意義。[878]

 

本案作為一個較為典型的無罪判決案件,在證據(jù)審查判斷上對刑事審判工作有較多有價值的示范意義,值得深入思考、借鑒。很重要的一點就是要做到不輕信鑒定意見。鑒定意見是鑒定人接受委托或者聘請,運用專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗,借助一定的方法或者儀器,對與案件有關(guān)的專業(yè)性問題進行研究、檢驗、分析后作出的判斷性意見。相比依據(jù)感覺、記憶等作出的證人證言、被害人陳述等證據(jù),鑒定意見具有更強的客觀性。但鑒定意見也是鑒定人主觀認(rèn)識活動的結(jié)果,與物證、書證等客觀性證據(jù)相比,仍具有主觀性和認(rèn)識局限性,可能失真。2012 年修正后的刑事訴訟法將“鑒定結(jié)論”這一證據(jù)種類修改為“鑒定意見”,凸顯了該類證據(jù)的主觀性特征。因此,辦案中對鑒定意見不能盲目相信和過分依賴,必須對其客觀性進行審查。對鑒定意見的審查,主要有以下幾個環(huán)節(jié):(1)審查鑒定人是否具備從事司法鑒定的資格;(2)審查被檢驗客體的合法性、真實性、關(guān)聯(lián)性和可檢性;(3)審查檢驗方法是否科學(xué)、操作是否規(guī)范、檢驗是否客觀記錄核對;(4)審查鑒定結(jié)論依據(jù)的客觀性、全面性、特定性和合理性。對鑒定意見的運用,首先,要分清不同類型鑒定意見的證據(jù)價值,如血型檢驗鑒定意見只能作同類認(rèn)定而不是同一認(rèn)定;其次,要明確鑒定意見解決問題的范圍,如死因鑒定、DNA 鑒定應(yīng)該作出明確的結(jié)論,骨齡鑒定、死亡時間鑒定則只能判斷出一個范圍;最后,要正確處理鑒定意見與偵查調(diào)查結(jié)果的矛盾,不能輕易推翻一方,要通過復(fù)查、復(fù)驗確定哪一方正確。再一點要高度重視低概率事件。低概率事件在生活中較少發(fā)生,強調(diào)低概率事件與辦案中常憑經(jīng)驗、常理排除某些疑點的做法有些矛盾。對于證據(jù)扎實的案件,低概率事件基本不會出現(xiàn),但對于證據(jù)不扎實,被告人又始終作無罪辯解或者翻供的案件,如果涉及低概率事件,就需要引起高度重視。三是要敢于堅持疑罪從無原則。司法實踐中,無罪判決并不是一個純粹的法律問題,還涉及公檢法三機關(guān)的工作機制以及被害人親屬的態(tài)度等方面。有的案件,被害人親屬為防止法院作出罪輕或者無罪判決,采取上訪鬧訪、威脅自殺等方法向法院施壓。這導(dǎo)致實踐中對一些事實不清、證據(jù)不足的案件,法院也不敢宣告無罪,而是采取“疑罪從輕”的做法,留有余地降格判處。

 

九十八、陸華故意殺人案——在醉酒駕駛致人死亡的案件中如何區(qū)分交通肇事罪與(間接)故意殺人罪。[910]

 

行為人酒后駕駛致人死亡,其行為構(gòu)成交通肇事罪還是故意殺人罪,從理論上較容易區(qū)分,總的原則是:行為人對被害人死亡結(jié)果在意志上持放任態(tài)度的構(gòu)成故意殺人罪;在意志上持反對、否定態(tài)度的構(gòu)成交通肇事罪。然而,由于在實踐中對行為人主觀意志上究竟是持放任態(tài)度還是持反對、否定態(tài)度比較難以區(qū)分,從而往往導(dǎo)致對酒后駕駛致人死亡的案件定性認(rèn)識不一。對于行為人將被害人撞倒后,為逃離現(xiàn)場,而駕車沖撞、碾壓、拖拽被害人,致被害人死亡的,因其行為具有連續(xù)性,是在繼續(xù)駕車前進過程中發(fā)生的,加之行為人系酒后駕駛,辨認(rèn)能力和控制能力在不同程度上受到酒精的影響,其是否能夠認(rèn)識到發(fā)生交通事故以及繼續(xù)駕車時沖撞、碾壓、拖拽了被害人,實踐中認(rèn)定起來比較難,進而影響到對其行為的定性。對于此種情形,需要結(jié)合發(fā)生交通事故的具體情形、行為人的醉酒程度、現(xiàn)場的環(huán)境等因素綜合分析行為人的主觀意志狀態(tài)。

 

九十九、張文明故意殺人案——如何運用間接證據(jù)認(rèn)定交通肇事者將被害人帶離事故現(xiàn)場后遺棄并致使被害人死亡的事實以及如何結(jié)合在案證據(jù)審查被告人提出的新辯解是否成立。[914]

 

(一)運用間接證據(jù)證明案件事實應(yīng)當(dāng)重視證據(jù)分析和推理

 

對于沒有直接證據(jù)證明犯罪行為系被告人實施,但間接證據(jù)同時符合下列條件的,可以認(rèn)定被告人有罪:(1)間接證據(jù)。已經(jīng)查證屬實;(2)間接證據(jù)之間相互印證,不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問;(3)全案證據(jù)已經(jīng)形成完整的證明體系;(4)根據(jù)證據(jù)認(rèn)定的案件事實足以排除合理懷疑,結(jié)論具有唯一性;(5)運用間接證據(jù)進行的推理符合邏輯和經(jīng)驗判斷?;谏鲜鲆?guī)定,運用間接證據(jù)證明案件事實,應(yīng)當(dāng)重視證據(jù)分析和推理;在證據(jù)分析和推理過程中,需要遵循邏輯規(guī)律和經(jīng)驗法則的要求。

 

(二)對于被告人提出的新辯解應(yīng)當(dāng)結(jié)合在案證據(jù)審查是否成立

 

被告人在訴訟過程中提出新的辯解是司法實踐中非常普遍的一種現(xiàn)象。為了避免簡單地肯定或者否定被告人提出的新辯解,《證據(jù)規(guī)定》第二十二條確立了對被告人新辯解的審查判斷和采信規(guī)則。《解釋》第八十三條延續(xù)了這一規(guī)定。具體而言,對被告人供述和辯解的審查,應(yīng)當(dāng)結(jié)合控辯雙方提供的所有證據(jù)以及被告人本人的全部供述和辯解進行。被告人庭前供述一致,庭審中翻供,但不能合理說明翻供理由或者其辯解與全案證據(jù)相矛盾,而其庭前供述與其他證據(jù)能夠相互印證的,可以采信被告人的庭前供述。

 

一百、曲振武、胡英輝故意殺人案——雇兇者沒有直接實施殺人行為,并翻供否認(rèn)犯罪的,如何認(rèn)定雇兇殺人犯罪事實。[923]

 

雇兇殺人是實踐中較為常見的犯罪類型,雇兇者本人是否直接參與實施殺人行為,對于案件事實認(rèn)定有不同程度的影響。有些雇兇者反偵查能力較強,不但不直接參與實施殺人行為,還會盡可能切斷與受雇者和犯罪事實之間的證據(jù)關(guān)聯(lián),增大事實認(rèn)定的難度。對于此類案件,應(yīng)當(dāng)格外注重對全案證據(jù)的綜合分析。通常情況下,受雇者直接實施殺人行為,一般會留下與犯罪相關(guān)的直接證據(jù)或者關(guān)聯(lián)性較強的間接證據(jù);而雇兇者雇用受雇者實施犯罪,通常是基于特定動機,且會與受雇者存在聯(lián)絡(luò);出于犯罪隱秘性考慮,受雇者與被害人之間往往并不相識,需要在雇兇者的幫助下實施殺人行為。因此,應(yīng)當(dāng)從證實受雇者與犯罪事實之間的關(guān)聯(lián)、雇兇者與受雇者之間的關(guān)聯(lián)、雇兇者及受雇者與被害人之間的關(guān)聯(lián)等方面的證據(jù)人手,探尋雇兇者與犯罪事實之間的關(guān)聯(lián)。對于雇兇者翻供否認(rèn)參與犯罪的,應(yīng)當(dāng)注重對雇兇者的有罪供述與其他證據(jù)在取證時間、邏輯關(guān)系、內(nèi)容一致性上的審查,并認(rèn)真分析雇兇者的翻供理由及翻供內(nèi)容是否符合情理、能否成立。

 

一百零一、尹斌故意殺人、強制猥褻婦女案——判處死刑的被告人在上訴期滿后申請撤回上訴的,如何處理。[924]

 

判處死刑的被告人在上訴期滿后二審開庭審理前申請撤回上訴的對此情形如何處理,以往實踐中爭議較大,處理上也不統(tǒng)一。為解決此類問題,兩高 2010 年聯(lián)合作出了《關(guān)于對死刑判決提出上訴的被告人在上訴期滿后宣判前提出撤回上訴人民法院是否準(zhǔn)許的批復(fù)》(以下簡稱《2010 年批復(fù)》)?!?/span>2010年批復(fù)》明確規(guī)定,此類問題,應(yīng)當(dāng)依照“兩高”2006 年制定的《關(guān)于死刑第二審案件開庭審理程序若干問題的規(guī)定(試行)》(以下簡稱《程序規(guī)定試行》)第四條的規(guī)定處理。而根據(jù)《程序規(guī)定試行》第四條的規(guī)定,二審法院對于上訴人提出的撤訴申請應(yīng)當(dāng)進行審查,合議庭經(jīng)過閱卷、訊問被告人、聽取其他當(dāng)事人、辯護人、訴訟代理人的意見后,認(rèn)為原判事實清楚,適用法律正確,量刑適當(dāng)?shù)?,可不再開庭審理,裁定準(zhǔn)許被告人撤回上訴;認(rèn)為原判事實不清、證據(jù)不足或者無罪判為有罪,輕罪重判的,應(yīng)當(dāng)不準(zhǔn)許撤回上訴,按照第二審程序開庭審理。

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